Целью настоящей статьи является исследование понятия и признаков наследования в римском праве.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Дать определение понятию «наследование».
- Изучить наследование в римском праве.
- Провести анализ особенностей наследования в римском праве.
С течением времени сложилось относительно встроенная система норм, которая регламентировала переход имущества от умершего лица к наследникам. Естественно со временем данный вопрос встал достаточно остро и данные события были сформулировали как наследственное право.
Отметим, что важнейшим элементом этих отношений выступало наследство либо сама наследственная масса и из наследственной массы исключались личные и семейные права наследодателя как в частно-правовой сфере, так и в публично-правовых отношениях.
Наследство не рассматривалось как собственно материальный постоянный объект. Таким образом было представлено понятие и содержание наследственного права в Древнем Риме [3].
Важно отметить, что по римскому частному праву наследодателя, то есть того человека, кто непосредственно передавал наследство, в переводе умерший, понималось то лицо, при жизни которое являлась носителем наследственных прав и наследственных обязанностей. Наследодавательство могли составлять в завете только те граждане, которые имели статус своего права без соответствующего его умаления. Полностью лишены завещательной правоспособности были девочки младше 12 лет и мальчики возраста младше 14 лет, то есть те лица, которые не обладали завещательной правоспособностью.
Важно отметить, что последняя воля римского гражданина признавалась священной, поэтому в обществе сформировался настоящий культ завещания.
Наследниками признавались все лица, которые делились на две большие группы: свои и чужие. К своим относились свои люди, друзья, родственники. Под чужими подразумеваются посторонние люди. Субъектами наследственного права выступали римские граждане и корпорации, в том числе это могло быть государство, различные коллегии, а наследование в римском праве было представлено в нескольких видах.
Первый вид – в зависимости от объема наследственной массы, наследование могло быть полным, то есть универсальным или частично сингулярным, то есть мы говорим об объеме той массы, которую наследуют. В таком случае наследник получает все имущество, наследство и частичное подразумевает часть данного наследства.
Следующий вид наследование был в зависимости от юридической силы, различалась наследование по закону и по завещанию. В рамках римского права существуют универсальное, сингулярное преемство и наследование – преемство всех прав наследодателя.
Наследование по закону происходило в том случае, если не было соответствующего завещания, либо оно было не действительно, то есть как мы понимаем, либо случился такой момент, когда завещание не было составлено, например, внезапная смерть, или еще какие-то факторы привели к тому, что наследодатель не успел составить завещание либо уже после смерти был выяснен факт, что само завещание не действительно, то есть его применять нельзя. Тогда рассматривалась позиция наследования по закону, а по закону 12 таблиц все наследники делились на три категории: первая категория – это свои наследники, вторая категория – это ближайшее агнаты и третья категории – это иные родственники.
Возможно происхождение ситуации, когда наследников имущества умершего не было, либо они по тем или иным причинам от принятия наследственные массы отказались, либо не смогли принять и в конце республиканского периода такое имущество стало рассматриваться в качестве выморочного имущества, то есть то имущество, которое осталось без наследников. Так, в Древнем Риме ввели такое понятие, которое дошло до нас и используется в настоящее время.
Следующий вид наследования – преторское наследование – делится на четыре класса: первый класс – из детей, второй класс – из законных, третий класс – из кровных родственников, четвертый класс – иные [1].
Юстиниановское законодательство делится на пять классов, в которых первый класс – нисходящие родственники, второй класс – восходящие родственники, третий класс – боковые родственники, четвертый класс – боковые родственники без ограничения степеней, которые наследовали все в равных долях, пятый класс – переживший супруг.
В древнем римском праве в понятие наследования по завещанию важно отметить три таких момента – это понятия и виды наследования по завещанию, так же такое понятие как недействительность завещания и обязательная доля.
В наследования по завещанию требовалось, чтобы наследодатель завещания указал конкретное лицо, которое будет преемником его имущества, например, приказываю, чтобы наследником был господин N или делаю наследником господина N, то есть мы говорим про конкретное лицо, которому по завещанию наследодатель передает свое имущество. Сейчас в рамках действующего законодательства также в завещании конкретно прописывается то или иное лицо, чтобы его можно было идентифицировать.
Стоит так же отметить, что завещание можно разделить по нескольким категориям: частное – это завещание не нуждалось в удовлетворении органами государственной власти, то есть это своего рода волеизъявление на случай смерти, а также публичная форма завещания –это завещание готовилось в специальном месте с ведением протокола и хранилось в особом порядке. То есть мы видим, как это тоже схоже с нотариальной деятельностью в наше время.
По общему правилу подготовленное письменное завещание запечатывалось, подписывалась семью свидетелями, которые не знали содержание завещания. В дальнейшем данное завещание передавалось на хранение в государственную казну или нотариусу. Стоит отметить, что ближе к классическому периоду появляется еще одна форма выражения волеизъявления на случай смерти.
По тем или иным основанием составленное завещание иногда не могло быть признанным, это могла быть ничтожное завещание, незаконное завещание, прерванное завещание, неутверждённое завещание, тщетное завещание либо отмеченное завещание. Институт признания завещания недействительным для древнего римского права также имел место быть.
Наследодатель иногда составлял такое завещание, в котором ближайшие родственники устранялись от наследования. В данном случае стоит сказать, что в римском праве была обязательность указания в своем завещании ближайших родственников по закону и в случае лишения наследства кого-то из необходимых наследников требовали существенных оснований и существенных объяснений.
Родственникам была выделена вот та обязательная доля – обязательная масса наследства, которое они должны были получить. В настоящее время мы говорим о том, что каждый распоряжается своим имуществом по своему усмотрению, однако в римском праве это было непозволительно. В случае лишения наследства кого-то из своих наследников требовались действительно существенные основания и существенные объяснения почему наследодатель отстранил родственников от наследства.
В противном случае те наследники, которые не получили наследство, могли опротестовать завещание даже при жизни наследодателя, то есть если например, содержание завещания им было известно. Такое требование предоставления наследства именовалось обязательной долей, то есть даже при жизни наследодателя предполагаемые наследники, которые понимали, что они уже в упомянуты действующем завещание, лишены наследства.
В данном случае правопреемники могли уже выступить с теми условиями, чтобы протестовать это завещание, например, признать его недействительными. Необходимо упомянуть, что до Юстиниана необходимая доля при любых ситуациях составляла три четвертых доли наследства. Наследники опирались на право выделения обязательной доли из наследства.
Далее необходимо обратить внимание на то, каким образом в Древнем Риме происходило открытие, принятие, а также защита наследства. Стоит отметить, что в отличие от открытия наследства, которое наступало в день смерти наследователя. Вступление в наследство представляло собой изъятия воля конкретных лиц принять отписанную наследственную массу.
Стоит также отметить, что в период между открытием наследства и его принятием наследниками, то есть в ситуации, когда имеющие права на принятие наследства лица ещё не вступили фактическое обладание, тогда наследство называли лежачим. По нашему наследственному праву на вступление у граждан есть шесть месяцев, в течение шести месяцев мы могли бы наследство назвать лежачим, также и в Древнем Риме вот этот период открытия наследства, его принятия, назвался лежачим.
В древности действовал принцип однократности призвания к наследованию по закону. Переход права наследования наследодателем лица, который был указан в завещании, но не пережил завещателя назывался наследственной трансмиссией. Отмечаем, что в этот период достаточно распространенным было такое понятие как завещательная субституция, то есть замещение наследников, и она также могла быть обычной, популярной, квазипулярной и фидеикоммиссарной [1].
Вывод: стоит отметить, что наследственные права имеют достаточно серьезную историю, как появилось имущество, так и возник вопрос как это имущество и каким образом это имущество передавать. Конечно, в Древнем Риме к относительному праву относились достаточно серьезно и как мы понимаем, очень много моментов, которые дошли и до наших дней и сейчас мы используем те, положения, которые использовали в Древнем Риме. Естественно поэтому и древнеримские наследственные права являются фундаментом, на котором в дальнейшем развивалось все наследственное право, в том числе и нашего государства, и многих других стран.